Заявка № 5574685647 о регистрации сообщества Лига юристов в Роскомнадзоре
Заявка № 5574685647 о регистрации сообщества Лига юристов в Роскомнадзоре
Заявка № 5574685647 о регистрации сообщества Лига юристов в Роскомнадзоре
прохожу обучение в аспирантуре с 2022 года. оформлен договор между мной и организацией, в котором указано, что мне после трудоустройства необходимо отработать три года. но я там работаю уже с 2013 года)
есть возможность не отрабатывать договор?)
Приветствую! Год назад оформлял ипотеку под 7.7% и 900 сегодня прислал такой СМС. Я так понимаю в случае отказа ставка становится - 8.7%. Однако сумма, требуемая за пакет с пакетами Домклик плюс, полагаю, примерно равна разнице ставок 8.7 и 7.7 за год. Вообще хотелось бы узнать, сталкивался ли кто то с таким, как лучше поступить в данной ситуации, выгоднее заплатить или отказаться и обратиться в другую страховую?
И правильно ли я понимаю, что продлять нужно и недвижимость и здоровье в обязательном порядке?
Есть запись телефонного разговора уже постфактум, где покупатели подтверждают, что сроки сдвигали добровольно, есть досудебка, где они пишут, что первый срок сдвигали добровольно, а второй нет.
Срок сделки был, допустим, 1 августа, договорились сдвинуть на 7-е августа, так как должны были снять арест, но его сняли только, например, 15 августа. Покупатели устно соглашались ждать, но четкого согласия на второй перенос не зафиксировано нигде, кроме записи тел. звонка. Теперь они говорят, что не соглашались ни на что. Мы им предложили снизить стоимость гаража на размер задатка, но, понятно, он им уже и не нужен в принципе.
Есть у нас в законах всякие неочевидные штуки, на которых люди частенько обжигаются. Теряют деньги по незнанию. Иногда сотни тысяч рублей, иногда миллионы.
Я юрист по интеллектуальным правам. Авторские права, товарные знаки, патенты — это мой профиль.
Сегодня вкратце расскажу одну занимательную историю из реального судебного дела. Она особенно пригодится тем, кто что-то создает на работе — пишет, рисует или кодит.
История неоднозначная, интересно ваше мнение. В конце поста голосовалка: давайте посмотрим, какое решение вынес бы пикабу-суд по такому делу
Арт-директор работал в дизайн-студии. Потом уволился из студии и открыл свою компанию. На сайте компании выложил портфолио: логотипы, этикетки и все остальное, что он делал, пока работал в студии.
Студии это не понравилось. Она потребовала бывшего сотрудника удалить работы с его сайта и заплатить компенсацию. Тот не согласился. Студия обратилась в суд.
Дизайнер работал в нашей студии. У нас с ним был трудовой договор. Значит права на эти работы принадлежат нам. Мы ему разрешения на использование работ не давали. Пусть все удаляет и платит нам компенсацию 250 000 ₽. И еще 500 000 за вред деловой репутации.
Я рисовал все это своими руками. Да, права перешли студии. Но разве я не могу даже в портфолио использовать свои же работы? Нарушения нет, платить не буду.
Арт-директор работал по трудовому договору. Выполнял задания студии на компьютерах студии, использовал софт студии. Значит то, что он рисовал — это служебные произведения. Права на них принадлежат работодателю. И только он вправе решать, кто может использовать произведения, а кто — нет. Арт-директору этого права не давали.
Решение суда: взыскать 250 000 рублей компенсации за незаконное использование произведений. 500 000 вреда деловой репутации не доказали, это взыскивать не будем.
Авторское право защищает любой дизайн
Некоторые думают, что авторское право защищает только художественные произведения: худлит, картины, песни и все такое. На самом деле авторское право защищает любые произведения: рекламный макет, этикетка товара и сайт компании это тоже объекты авторских прав.
Права на служебные произведения принадлежат работодателю
Если вы работаете дизайнером, программистом или редактором — вы создаете произведения. Когда работаете сами на себя — права ваши. Если работаете в компании — скорее всего права переходят компании.
Но для этого у компании должен быть трудовой договор и другие документы. По этим документам им нужно будет доказать постановку задания и принятие конкретной работы.
«Выложить на сайте» = использование
За нарушение авторских прав могут взыскать от 10 тысяч до 5 млн рублей. За каждое произведение. Поэтому тут нужно быть аккуратным. Публикация той же этикетки на сайте — это уже использование произведения. А использовать может только правообладатель, или тот, кому он разрешил.
В общем, если собираетесь где-то использовать свое портфолио — обязательно разберитесь заранее, кому принадлежат права на ваши работы.
Если пост полезный-интересный — поставьте посту свой королевский «вверх».
Если в принципе такие темы полезны — у меня есть небольшой телеграм-канал «Клуб правообладателей».
Там мои рабочие заметки для предпринимателей и авторов о том, как грамотно пользоваться авторскими правами, товарными знаками и патентами — чтобы зарабатывать деньги и не терять их на компенсациях и штрафах. Рекламы нет, канал маленький, зато уютный — заходите, если интересно.
Недавно написал и опубликовал в канале небольшую методичку «Как теряют миллионы на компенсациях и штрафах». Как говорится, без смс и регистраций собрал просто в табличку типичные ошибки, на которых теряют деньги, и расписал, что по моей практике стоит делать заранее, чтобы не влететь. Гляньте, возможно пригодится.
На все общие вопросы отвечаю в комментариях. Если надо спросить что-то частное для себя или своей компании, например, по регистрации товарных знаков или по судам — можно написать мне в личку в телеграме @bchlf
Продаем капитальный гараж тетки за нее по ген.доверенности, нашли покупателя, составили предварительный договор, тут внезапно оказалось, что на гараже арест от приставов (тетка какой-то кредит сто лет назад не платила), объясняем покупателям ситуацию, получаем задаток, гасим приставам долг, арест не снимают, потому что пристав ушла в отпуск, ругаемся с приставами, арест снимают, но не убирают запись об этом из базы (??), какая-то техническая ошибка у них там, срок сделки проходит, мы просим подвинуть срок (в предварительном договоре есть пункт, что можно менять дату сделки по общему согласию), покупатели соглашаются, снятие ареста так и не проходит по базе, срок сделки снова сдвигается не по нашей вине, покупатели ждут.
Потом покупатели едут смотреть гараж, их там отлавливает председатель гаражного кооператива и предлагает им собственный гараж дешевле, покупатели переобуваются, арест с теткиного наконец-то снимают, покупатели говорят «нам ваш гараж не нужен, так как вы по срокам нас подставили, гоните задаток и сделку расторгаем» (задаток по согласию с покупателями, которые в курсе ситуации с арестом, потрачен на погашение долга тетки).
Теперь мы должны задаток х2, так как они говорят, что сроки сделки мы прокуковали, поэтому они отказались от сделки, но мы-то знаем.
Покупатели орут бобриком, что мы плохие люди и подают в суд на нас.
Что-то можно сделать в такой ситуации? А с приставов можно стребовать компенсацию? Тетка с гипертоническим кризом, а я беременная и в растерянности. Спасибо за советы.
Ситуация такая. Мать выкрала документы на мою квартиру. Зачем и почему неизвестно. Отношения между нами ужасные. Запрет на регистрацию сделок с недвижимостью я могу установить только 5 сентября. Уже ходила в мфц и записалась. В полицию обращаться не хотела бы. Но терзают сомнения . Может ли она что-то сделать имея на руках эти документы ?
Было тут у меня дело одно. Как я считала, дело плевое, а потому я составила исковое да отправила в суд. Сама сначала интересы не представляла.
Ну да по порядку.
Живет женщина в типичной квартире-хрущевке. Давно живет, с 80-х годов. И тут в начале двухтысячных заехал в квартиру сверху новый хозяин и давай ремонт делать. Ну дело понятное, потерпим, решила она. Ремонт делали долго, но какой - никто не знал. В гости друг к другу не ходили, здоровались только. Было пару раз, что на кухне подтопило, но сосед оказался нормальный, тут же все устранял, извинялся, предлагал любую помощь.
И вот он внезапно продает в 2022 году квартиру. И ее начинают систематически топить в кухне. Прям вот сильно. Ну она к соседям, а те дверь не открывают. Она в управляйку - те сходили, акт составили, да слова от соседей новых передали, что они готовы помочь с ремонтом. А дочь ее и так уже сказала, что сделает ей ремонт. Полгода где-то никто никого не топил, ремонт сделали.
И вот опять кухню топит. Да не просто топит, а рекой по стенам! Хорошо, что женщина пенсионерка, сильно в годах, поэтому сидит дома. Заметила сразу, к соседям побежала, воду черпала и убирала, так что этажом ниже почти ничего не дошло.
Только вот соседи новые вместо того, чтобы извиниться, накричали на нее, сказали, чтоб она, карга старая, сидела дома и терпела (я чисто с ее слов).
Ну тут уж она не выдержала. Написала в управляйку письмо, потребовала акт с указанием причин подтопления. И получила акт... В котором сказано, что на кухне сверху теперь стоит джакузи и душевая кабина. Да джакузи не простая, а водоизмещением в несколько тонн! И причина подтопления в этом конкретном случае в том, что шланг какой-то там у джакузи лопнул.
Сантехник, осматривавший квартиру сверху, который пришел составлять акт, пришел с круглыми глазами и сказал, что там, собственно, бассейн. Кухня площадью порядка 10 метров, и джакузи занимает больше половины бывшей кухни!
Пришла она ко мне. Смотрю я п. 9.22 СНиП 31-01-2003, п. 10 "Обзора судебной практики по спорам, связанным с реконструкцией, переустройством и перепланировкой помещений в многоквартирном доме" (утв. Президиумом Верховного Суда РФ 13.12.2023) и понимаю, что проблем быть не должно. Факт перепланировки установлен, явно противоречит действующему законодательству. Оказалось, смотрю это только я.
Решением Тындинского районного суда отказано в удовлетворении иска. Пишем жалобу.
Амурский областной суд рассматривает жалобу, вчитывается, все понимает и выносит определение - решение отменить, иск удовлетворить.
Ясно-понятно, что наши оппоненты пишут жалобу в 9 кассационный суд общей юрисдикции. Который внезапно отменяет определение, возвращает дело в апелляцию. Обосновывает это тем, что "собственник квартиры в многоквартирном доме не относится к лицам, уполномоченным осуществлять контроль за надлежащим использованием жилых помещений и за соблюдением правил пользования жилыми помещениями". Да-да, это цитата! Плевать, что вас топят. Нету у вас таких прав - требовать СНиПам каким-то там соответствовать. И, собственно, плевать, что тебе на голову во время обеда на голову льются обмылки с чужих тел.
По сути, кассация потребовала от области вынести иное определение
Ну а апелляция что? Вариантов нет. Решение Тындинского районного суда оставляет без изменения. То есть, истцу в иске отказано.
Я в это время подаю жалобу в Верховный Суд, где говорю, что определение 9 кассационного ну совсем никак ни закону не соответствует, ни вашим официальным разъяснениям в Обзоре.
А Верховный что? Ничего. Нету, говорит, нарушений закона никаких.
Так что делайте на кухне у себя хоть джакузи, хоть бассейн! Лишь бы вам хорошо было! А, кстати, все же в курсе, что джакузи бурлит еще как трактор? Ну вот. Ничего страшного. Пользуйтесь, господа!
P. S. Я составила иск из того, что было на руках у женщины. Участие принимала уже в самом конце рассмотрения дела. Она изначально просила только составить иск, да и хотела сэкономить на юристе
Суть проблемы, после электронного аукциона, где было подано 23 заявки, 44 ФЗ, комиссия отклонила всех кроме одного, причина: не указан товарный знак в структурированной заявке. Мной предлагался к поставке товар (обувь) у которого нет словесного обозначения товарного знака, только графическое, об этом я сообщил в жалобе и потребовал отменить решения комиссии. В УФАС ответили, что так как нет словесного обозначения товарного знака, я мог указать номер государственной регистрации например, вот цитата из решения: "Согласно представленной уполномоченным учреждением в адрес антимонопольного органа распечатки снимка экрана оператором электронной площадки АО «Сбербанк-АСТ» в целях разъяснения участникам закупок правильности заполнения заявки в структурированном виде, установлен функционал, который при открытии графы «Товарный знак» отображает уведомление о том, как должна заполняться данная графа, а именно, в случае, если у товарного знака отсутствует наименование или товарный знак представлен в виде графического изображения (или иной формат данных), участником закупки в данном блоке может быть указана информация (например, номер государственной регистрации), позволяющая однозначно идентифицировать товарный знак в официальных реестрах товарных знаков для включения такой информации в электронный контракт. Вместе с тем, доказательств обратного со стороны подателя жалобы представлено не было." Но "информация МОЖЕТ БЫТЬ указана" и "информация ОБЯЗАНА быть указана", это немного разные понятия. Подскажите уважаемые пикабушники: прав ли я в этом вопросе; есть ли смысл обращаться в Арбитражный суд, юрист с кем работаю сказал что смысла нет, контракт не вернут, сумма не большая 600 000, никто серьёзный не возбудиться, доказать упущенную выгоду будет сложно, а судебный процесс обойдется примерно в 100 000; есть ли возможность обжаловать действия УФАС, не прибегая к суду, через ЕИС например?
